Здавалка
Главная | Обратная связь

Договор франчайзинга.



Тема

КОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Лицензионный договор.

2.Договор уступки прав на объекты интеллектуальной собс­твенности.

Договор франчайзинга.

 

1. Лицензионный договор

 

По лицензионному договору сторона, обладающая исклю­чительным правом на использование результата интеллек­туальной деятельности или на средства индивидуализации (лицензиар), предоставляет другой стороне (лицензиату) разрешение использовать соответствующий объект интел­лектуальной собственности (п. 1 ст. 985 ГК Республики Бе­ларусь).

По своей правовой природе лицензионный договор яв­ляется консенсуальиым, взаимным, и возмездным.

Классификация лицензионных договоров проводится по различным основаниям.

1.В зависимости от объема передаваемых прав п. 2 ст. 985
ГК Республики Беларусь выделяет:

• простую (неисключительную) лицензию - договор, по, которому предоставляется право использовать объект про­мышленной собственности с сохранением за лицензиаром права его использования и права выдачи лицензии другим' лицам;

• исключительную лицензию - договор, по условиям которого лицензиату предоставляется право использования объекта промышленной собственности с сохранением за ли­цензиаром права его использования в части, не передаваемой' лицензиату, но без права выдачи лицензии другим лицам.

Если в лицензионном договоре не предусмотрено иное, лицензия предполагается простой (неисключительной).-

2.В зависимости от назначения лицензионных договоров
выделяют: лицензии на производство, лицензии на сбыт, а
также лицензии, объединяющие производство и сбыт ли­цензионной продукции.

3. В числе разновидностей лицензионного договора вы­деляют также открытую и принудительную лицензию. В основе выделения данных видов договоров лежат особен­ности порядка их заключения.

Суть открытой лицензии состоит в том, что патентооб­ладатель заявляет о своем желании предоставить любому обратившемуся лицу право использования объекта интел­лектуальной собственности на условиях неисключительной лицензии. Для этого патентообладатель подает заявление в патентный орган, который это заявление публикует в своем официальном издании. Открытая, лицензия является пуб­личной офертой.

Суть принудительной лицензии состоит в том, что при определенных условиях любое заинтересованное лицо мо­жет потребовать от патентообладателя заключить с ним лицензионный договор. Обстоятельством, при наличии ко­торого заинтересованное лицо имеет право требовать пре­доставления ему принудительной лицензии, является не­использование или недостаточное использование объекта промышленной собственности на протяжении определен­ного времени.

Возможность принудительного заключения лицензион­ного договора предусмотрена ст. 38 Закона «О патентах на изобретения, полезные модели и промышленные образцы». Так, при неиспользовании или недостаточном использова­нии патентообладателем изобретения в течение пяти лет, а полезной модели, промышленного образца - в течение трех лет с даты выдачи патента любое лицо, желающее и гото­вое использовать соответствующий объект, в случае отказа патентообладателя от заключения лицензионного договора может обратиться в суд с заявлением о предоставлении ему принудительной неисключительной лицензии.

Аналогичное правило содержится в ст. 17 Закона «О пра­вовой охране топологий интегральных микросхем»: срок не­использования или недостаточного использования тополо­гии интегральной микросхемы в данном случае составляет три года с даты ее регистрации в патентном органе.

Статья 27 Закона «О патентах на сорта растений» пре­дусматривает возможность принудительного заключения лицензионного договора при неиспользовании или недоста­точном использовании сорта растения на территории Рес­публики Беларусь в течение трех лет с даты внесении сорта в Реестр охраняемых сортов.

Сторонами лицензионного договора являются:

• лицензиар - сторона, обладающая исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации;

• лицензиат - сторона, которой предоставляется разре­шение использовать соответствующий объект интеллекту­альной собственности.

• К существенным условиям лицензионного договора зако­нодатель относит:

•предмет договора: предоставление определенного ис­ключительного права (или его части) в отношении конкрет­ного объекта права интеллектуальной собственности;

•срок, на который предоставляется право. Содержание лицензионного договора составляют права

и обязанности его сторон.

Права и обязанности лицензиара:

1)лицензиар обязан предоставить лицензиату право ис­пользовать определенный объект интеллектуальной собс­твенности в пределах, установленных договором;

2)лицензиар обязан обеспечить лицензиату возможность нормального использования предоставленных по договору прав (например, лицензиар должен: передать лицензиату документацию, раскрывающую сущность запатентованного объекта; обеспечивать сохранение патента в силе путем уп­латы ежегодных пошлин и т.п.);

3)лицензиар имеет право на получение вознаграждения, предусмотренного договором.

Права и обязанности лицензиата:

1) лицензиат обязан выплатить лицензиару предусмот­ренное договором вознаграждение;

2) в случае передачи по лицензионному договору прав на использование товарного знака (знака обслуживания) на лицензиата будет возложена дополнительная обязан­ность - обеспечивать такое качество своих товаров, которое будет не ниже качества товаров лицензиара. Этой обязан­ности лицензиата будет корреспондировать право лицензи­ара контролировать качество выпускаемой продукции.

3) в зависимости от вида лицензионного договора сторо­ны могут предусмотреть и иные обязанности лицензиата.

Лицензионные договоры совершаются в письменной форме и регистрируются в патентном органе Республики Беларусь. Незарегистрированные договоры считаются не­действительными.

В соответствии с п. 3 ст. 985 ГК Республики Беларусь лицензиару предоставлено право разрешать лицензиату за­ключать лицензионные договоры (сублицензии) с третьими лицами в пределах передаваемых по основному лицензион­ному договору прав на использование объекта интеллекту­альной собственности. Ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат.

 

2. Договор уступки прав на объекты интеллектуальной собственности

Законодательство не содержит легального определения договора уступки исключительных прав на объекты интел­лектуальной собственности, но упоминает его в положени­ях ряда нормативных актов (например, стст. 25, 38 Закона «Об авторском праве и смежных правах»; ст. 36 Закона «О патентах на изобретения, полезные модели, промышлен­ные образцы»; ст. 11 Закона «О патентах на сорта растений»; ст. 22 Закона «О товарных знаках и знаках обслуживания» и т.д.).

В литературе выделяют два вида договора уступки ис­ключительных прав:

1)договор уступки исключительного права, удостове­ряемого патентом (свидетельством): наряду с заключени­ем договора необходима также передача новому владельцу правоустанавливающего документа - патента или свиде­тельства;

2)договор уступки исключительного права, не основан­ного на патенте (свидетельстве): факт уступки исключи­тельного права подтверждается только заключением дого­вора.

Договор уступки исключительного права является консенсуалъным, взаимным и может носить как возмездный, так и безвозмездный характер.

Сторонами договора уступки исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности являются:

•лицо, обладающее исключительным правом и желаю­щее его уступить;

•лицо, желающее приобрести это право.

Единственным существенным условием рассматрива­емого договора является условие о предмете. Предметом договора уступки является отчуждение правообладателем исключительного права в отношении определенного объек­та интеллектуальной собственности.

В отношении уступки отдельных объектов интеллекту­альной собственности законом установлены ограничения. Так не допускается уступка прав в отношении нераскрытой информации и географических указаний (п. 4 ст. 1025 ГК Республики Беларусь). Ст. 1022 ГК Республики Беларусь оговаривает невозможность уступки прав на товарный знак, если она может явиться причиной введения в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. В соответствии со ст. 1016 ГК Республики Беларусь не до­пускается уступка прав на фирменное наименование за ис­ключением случаев реорганизации юридического лица или отчуждения предприятия в целом.

Договор уступки исключительного авторского права или исключительных смежных прав заключается в пись­менной форме (ст. 25 Закона «Об авторском праве и смеж­ных правах»).

Договоры уступки прав на изобретения, полезные мо­дели, промышленные образцы, сорта растений, топологии интегральных микросхем, товарные знаки совершаются в письменной форме и регистрируются в патентном органе Республики Беларусь. Незарегистрированные договоры считаются недействительными.

Содержание договора уступки составляют права и обя­занности его сторон.

Лицо, уступающее исключительные права обязано:

1) уступить определенное в договоре право полностью или в части;

2) уступить только действительные права (то есть в мо­мент уступки должен действовать патент или свидетельство, а также должны охраняться законом объекты авторского и смежных прав);

3) уступить права свободными от прав третьих лиц, за исключением случаев, когда приобретатель соглашается принять обремененные права.

Лицо, уступающее исключительные права на возмездной основе, имеет право требовать выплаты ему вознагражде­ния, предусмотренного договором.

Если договор уступки является возмездным, то основной обязанностью приобретателя исключительных прав являет­ся обязанность уплатить определенную договором цену.

 







©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.