Здавалка
Главная | Обратная связь

Договор строительного подряда: особенности правового регулирования.



По договору строительного подряда (1) подрядчик обязуется в установленный догово­ром срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену (п. 1 ст. 740 ГК).

Подрядчиками (2) могут быть строительные, строительно-монтажные, проектно-строительные и другие организации, действующие в сфере строительного производства, а также граждане-предприниматели. Для выполнения соответствующих видов работ они должны иметь лицензию на право осуществления своей деятельности (п. 2 ст. 6 Закона об инвестиционной деятельности).

Предметом договора строительного подряда (3)(субподряда) является конечный ре­зультат деятельности подрядчика (субподрядчика), т.е. — это соответст­вующий объект строительства (предприятие, здание, сооружение), сдаваемый подрядчи­ком заказчику, а по договору субподряда — законченный комплекс определенных работ (санитарно-технических, монтажных и др.), составляющих часть работ по объекту строи­тельства в целом и сдаваемых субподрядчиком генеральному подрядчику. Предметом прямого подрядного договора, заключаемого при смешанном способе осуществления строительства, является также комплекс определенных работ.

Договор строительного подряда обладает рядом особенностей, позволяющих выде­лить его из числа других договоров по выполнению работ:

работы по данному договору ведутся непосредственно по месту нахождения объек­та (предмета труда);

специфичны предмет договора (предприятие, здание, сооружение либо иная не­движимость как конечная продукция строительного производства или законченный ком­плекс определенных работ по объекту строительства) и его субъектный состав (стороны договора — участники инвестиционной деятельности в области капитального строитель­ства);

длительность договорных связей между заказчиком и подрядчиком, их сотрудни­чество в надлежащем исполнении договорных обязательств;

широкое применение системы генерального подряда;

наличие системы специальных нормативных актов, регулирующих отношения по капитальному строительству.

Различаются следующие разновидности договора строительного подряда:

договоры на выполнение строительно-монтажных и иных работ по объекту в це­лом: на новое строительство, в том числе строительство объектов «под ключ», на расши­рение, реконструкцию или технические перевооружение действующих предприятий, зда­ний и сооружений. Такие договоры заключаются заказчиком с генеральным подрядчиком, в качестве которого обычно выступают общестроительные организации, осуществляющие основные виды массовых общестроительных работ (бетонных, земляных, каменных и т.д.);

договоры на выполнение отдельных комплексов монтажных и иных специальных строительных работ: на монтаж технологического, энергетического или другого оборудо­вания, на монтаж металлических, деревянных или иных строительных конструкций, на выполнение изоляционных, отделочных или других специальных строительных работ. Как правило, это субподрядные договоры;

договоры на выполнение пусконаладочных работ. Это в большинстве случаев пря­мые договоры. Заключаются они обычно заказчиком со специализированными пусконала-дочными организациями или с поставщиками оборудования (их специализированными организациями).

Форма договора строительного подряда письменная. Какого-либо обязательного для сторон типового или примерного договора строительного подряда (субподряда) нет. Договор может быть заключен в произвольной, по усмотрению сторон, письменной фор­ме. При заключении договора они могут использовать форму (образец) договора, приве­денную в качестве приложения к упомянутому выше Руководству по составлению дого­вора подряда на строительство в Российской Федерации.

Существенными условиями договора строительного подряда (4) являются условия о предмете, цене и сроке договора.

Условие о предмете договора строительного подряда определяется в договоре его наименованием (договор подряда на строительство такого-то сооружения, договор подря­да на реконструкцию такого-то предприятия и т. п.).

Цена договора. Это согласованная сторонами стоимость работ по договору. При определении цены договора стороны могут руководствоваться Порядком определения стоимости строительства и свободных (договорных) цен на строительную продукцию в условиях развития рыночных отношений.

Срок договора. Срок договора строительного подряда — время, необходимое для осуществления предусмотренных в договоре работ. Срок этот в силу п. 1 ст. 7 Закона об инвестиционной деятельности определяется по соглашению сторон и фиксируются путем указания в договоре начального и конечного сроков выполнения работы. По соглашению сторон в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работ, если договором предусмотрена сдача результата выполненной работы сначала по этапам, а затем в целом по объекту строительства.

Характерной особенностью договорных отношений по строительному подряду яв­ляется сотрудничество сторон, которое здесь проявляется в значительно большей мере, чем в других подрядных договорах. Если при выполнении строительства и связанных с ним работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению договора, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких пре­пятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены. Расхо­ды стороны, связанные с исполнением таких обязанностей, подлежат возмещению другой стороной, лишь если это было предусмотрено договором.

Организует и осуществляет приемку результата выполненных работ заказчик, при­чем за свой счет, если иное не предусмотрено договором. Заказчик, получивший сообще­ние подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору работ, обязан немедленно приступить к его приемке. В предусмотренных законом или иными правовы­ми актами случаях в приемке должны участвовать представители государственных орга­нов и органов местного самоуправления. В случае просрочки передачи или приемки ре­зультата работы сторона, допустившая просрочку, несет риск случайной гибели или слу­чайного повреждения результата работы (п 2 ст. 705 ГК).

Сдача результата выполненных работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляется актом, подписанным обеими сторонами.

95.Подрядные работы для государственных нужд

По государственному контракту на выполнение подрядных работ для государст­венных нужд (1) подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связан­ные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному заказчику, а государственный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату (п. 2 ст. 763 ГК).

В соответствии с государственным контрактом выполняются подрядные, строи­тельные, проектные и изыскательские работы, необходимые для удовлетворения потреб­ностей Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Финансируются эти работы за счет средств соответствующих бюджетов и внебюджетных источников.

Государственные контракты предназначены для:

• реализации федеральных и межгосударственных целевых программ;

• развития и создания производственного потенциала в соответствии с целями
структурной политики Правительства РФ;

• развития общегосударственной сети транспорта, энергетики, связи и экологического мониторинга;

• строительства отдельных наиболее крупных и важных объектов социальной и
экологической сферы общегосударственного значения;

• развития фундаментальных и прикладных научных исследований;

• поддержания необходимого уровня обороноспособности и безопасности страны
(п. 20 Порядка закупки и поставки продукции для федеральных государственных нужд,
утвержденного постановлением Правительства РФ от 26 июня 1995 г. № 5941).

В соответствии со ст. 765 ГК основания и порядок заключения государственного контракта на выполнение подрядных работ для государственных нужд определяется в со­ответствии с положениями ст. 527 и 528 ГК, устанавливающими основания и порядок за­ключения государственного контракта на поставку товаров для государственных нужд.

Проект государственного контракта разрабатывается государственным заказчиком (по соглашению сторон такой проект может разработать и подрядчик). Подрядчик (или государственный заказчик), получивший проект государственного контракта, в случае от­сутствия у него возражений по условиям государственного контракта не позднее тридцатидневного срока подписывает его и возвращает один экземпляр государственного кон­тракта другой стороне.

При наличии у стороны, получившей проект государственного контракта, возраже­ний по его условиям она в тридцатидневный срок составляет протокол разногласий и на­правляет его вместе с подписанным государственным контрактом другой стороне или уведомляет ее об отказе от заключения государственного контракта.

Сторона, получившая государственный контракт с протоколом разногласий, долж­на в течение тридцати дней рассмотреть разногласия, принять меры по их согласованию с другой стороной и известить другую сторону о принятии государственного контракта в ее редакции либо об отклонении протокола разногласий. При отклонении протокола разно­гласий или истечении указанного срока неурегулированные разногласия по государствен­ному контракту, заключение которого является обязательным для одной из сторон, могут быть переданы другой стороной не позднее тридцати дней на рассмотрение арбитражного суда.

Обязательными (существенными) условиями государственного контракта (2)являются условия:

• об объеме и о стоимости подлежащей к выполнению работы;

• о сроках ее начала и окончания;

• о размере и порядке финансирования и оплаты работ;

• о способах обеспечения исполнения обязательств (п. 1 ст. 766 ГК).

Поскольку государственный контракт заключается на конкурсной основе, эти ус­ловия, в силу п. 2 ст. 766 ГК, должны быть отражены в условиях конкурса.

96.Договор на выполнение научно-исследовательских работ. Договор на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ

 

Договоры на выполнение НИР и ОКР являются важными гражданско-правовыми формами организации процессов как использования, так и создания многих научно-технических результатов. По договору на выполнение научно-исследовательских работ (1) (НИР) исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования, а по договору на выполнение опытно-конструкторских и техноло­гических работ (2) (ОКР) — разработать образец нового изделия, конструкторскую докумен­тацию на него или новую технологию, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее.

Стороны договора на выполнение НИР и ОКР (3) именуются, подобно сторонам в подрядных договорах, исполнителем и заказчиком. Сходство проявляется и в структуре договорных связей. При выполнении ОКР исполнитель вправе самостоятельно, если иное не предусмотрено договором, привлекать к его исполнению третьих лиц. К таким отно­шениям применяются правила о генеральном подрядчике и субподрядчике (ст. 706 ГК). Что касается научных исследований, то их специфика требует, чтобы исполнитель прово­дил их лично. Он вправе привлекать соисполнителей НИР только с согласия заказчика (п. 1 ст. 770 ГК).

Предметом договора (4) на выполнение НИР является проведение научных изысканий, а договора на выполнение ОКР — разработка конструктивного решения изделия, создание образца изделия, воплощающего это решение, либо новых приемов, операций и методов работы, т. е. новой технологии.

Особенностью предмета договоров на выполнение НИР и ОКР является его обу­словленность техническим заданием заказчика, которое, однако, нередко разрабатывается самим исполнителем. Техническое задание (5)является документом, определяющим направ­ление научно-исследовательской или конструкторской разработки. Нечеткость или не­обоснованность этого задания может привести к отрицательным последствиям для работы в целом либо к выполнению бесполезной работы. Поэтому заказчик обычно поручает раз­работку технического задания более сведущему в соответствующей области исполнителю, а затем согласовывает его в качестве основы проведения НИР и ОКР. Поскольку заказчик нередко заинтересован в конечном результате целого комплекса работ, договор с испол­нителем может охватывать весь их цикл — от проведения исследований до опытно-конструкторских разработок и изготовления образца изделия.

Другие существенные условия договоров на выполнение НИР и ОКР являются ли­бо традиционными, свойственными и другим договорам (наименование и место нахожде­ния сторон, срок действия и т. п.), либо присущими только данному типу договоров (оп­ределение уровня будущих исследований и разработок, цены договоров, порядка сдачи и приемки результатов работ, расчетов за них в целом или по этапам). Формулирование ка­ждого из этих условий требует согласованной работы многих служб исполнителя и заказ­чика. Необходимо учитывать технологический режим конкретной разработки, климатиче­ские факторы работы будущих изделий, сроки приобретения научного оборудования, приборов и реактивов, создания специальных испытательных установок и стендов.

Содержание договора на выполнение НИР и ОКР образуют права и обязанности исполнителя и заказчика. Исполнитель обязан:

выполнить работы в соответствии с согласованным с заказчиком техническим за­данием и передать заказчику их результаты в предусмотренный договором срок;

своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от технико-экономических пара­метров, предусмотренных в техническом задании или в договоре;

немедленно информировать заказчика об обнаруженной невозможности получения ожидаемых результатов или нецелесообразности продолжения работы.

Заказчик обязан передавать исполнителю необходимую ему информацию, принять результаты работ и оплатить их. Договором может быть также предусмотрена обязанность заказчика согласовать с исполнителем программу (технико-экономические параметры) или тематику работ.

Договор о передаче ноу-хау может заключаться по инициативе как обладателя ноу-хау, так и его покупателя. Поскольку законом условия, необходимые для договора о пере­даче ноу-хау, практически не регламентированы, как существенные для этого договора выступают прежде всего условия о предмете договора, порядке и сроке передачи ноу-хау, о вознаграждении за передаваемое ноу-хау, о территории и сроке действия договора.

Передавая ноу-хау, его обладатель может сохранить за собой право использования данного ноу-хау и передачи его третьим лицам. Напротив, в договоре может быть преду­смотрено, что ноу-хау вправе использовать и даже передавать по договору третьим лицам только покупатель ноу-хау, В зависимости от вида договора устанавливается и его цена, т. е. форма и размер вознаграждения, уплачиваемого покупателем за ноу-хау. Обычно в свя­зи с этим говорят о передаче ноу-хау на исключительной и неисключительной основе, а также о «сублицензиях» (по аналогии с патентно-лицензионными и авторскими договора-ми). Наиболее популярным является договор о передаче ноу-хау на исключительных ус­ловиях.

Предметом договора служит передача не права использования, поскольку такового нет, а самого ноу-хау как совокупности разнородной неохраняемой информации. Конечно, можно допустить применение терминов «лицензия» («лицензионный договор») и к дого­вору о передаче ноу-хау, но только в том смысле, что, передавая само ноу-хау как неохра­няемую конфиденциальную информацию, обладатель ноу-хау, прежде всего его разработ­чик, разрешает получателю ознакомиться с этой информацией. Коль скоро слово «разре­шение» обычно трактуется как «лицензия», то в этом смысле можно употребить термин «лицензия» и в договоре о передаче ноу-хау. В остальном же термины «лицензия» и «ли­цензионный договор» адекватны лишь договору патентной лицензии, по которому лицен­зиату передается исключительное право, принадлежащее лицензиару.

Ноу-хау передается в форме его описания обладателем. Если содержание ноу-хау велико, можно дать его описание (в том числе на машиночитаемом носителе) в приложе­нии, являющемся неотъемлемой частью договора. Описание должно содержать все сведе­ния, которыми располагает передающая сторона и которые необходимы и достаточны для использования ноу-хау покупателем. Передача ноу-хау служит одновременно разрешени­ем на ознакомление с ним покупателя в целях использования на условиях договора. Пере­дача ноу-хау осуществляется путем вручения его описания по акту, подписываемому сто­ронами. Обычно это происходит после выплаты покупателем вознаграждения (либо его паушальной части).

Вознаграждение за передачу ноу-хау, подобно лицензионному вознаграждению по патентно-лицензионным договорам, может определяться в форме паушальной суммы, ро­ялти или их сочетания. Паушальное вознаграждение выплачивается обладателю (перево­дится на его счет) в установленный срок после подписания договора. Оно может по ус­мотрению покупателя переводиться на счет в банке, указанный обладателем ноу-хау, или на счет, открытый покупателем на имя обладателя в банке, выбранном обладателем. Пау­шальное вознаграждение обычно считается выплаченным после вручения обладателю под расписку надлежаще оформленного документа о переводе платежа.

Текущие платежи (роялти) определяются в процентах от прибыли (дохода) покупа­теля, полученной от использования ноу-хау. Их выплата производится в течение установ­ленного срока по окончании очередного финансового года. В целях стимулирования по­купателя к своевременному и широкому применению ноу-хау в договоре может быть пре­дусмотрена его обязанность уплаты обладателю минимальных гарантированных платежей по годам действия договора независимо от объема использования ноу-хау. Если покупатель пользуется правом передачи ноу-хау третьим лицам, то обладатель может получить по дополнительному соглашению вознаграждение и за этот вид использования. В случае определения вознаграждения как сочетания паушальной суммы и роялти размер паушаль­ного платежа обычно бывает ниже — в сравнении со случаями, когда паушальной суммой исчерпывается вознаграждение за передачу ноу-хау.

Обладатель ноу-хау обязан передать покупателю ноу-хау путем вручения ему по акту описания ноу-хау в определенный день после получения (поступления на счет обла­дателя) вознаграждения (либо его паушальной части). Обладатель должен раскрыть ноу-хау с полнотой, идентичной той, которая обеспечила получение эффекта от демонстрации ноу-хау, подтвержденного заключениями отечественных и (или) зарубежных экспертов (если такая демонстрация имела место). Обладатель обязуется без дополнительной оплаты оказать покупателю помощь в уяснении содержания ноу-хау путем дачи необходимых консультаций. Обладатель обязан в течение срока действия договора не передавать ноу-хау третьим лицам без согласия покупателя. Основное право обладателя — право на по­лучение вознаграждения.

Покупатель обязан принять от обладателя по акту передаваемое ноу-хау и уплатить ему вознаграждение. Основными правами покупателя являются использование ноу-хау любыми способами и в любых коммерческих целях, а также передача его за вознагражде­ние третьим лицам.

К числу существенных условий, обычно согласовываемых сторонами и порож­дающих ряд их дополнительных прав и обязанностей, относятся конфиденциальность до­говора, отчетность и контроль, налоги, усовершенствования ноу-хау и качество продук­ции, производимой с его использованием.

Покупатель ноу-хау в течение срока действия договора, а также после его оконча­ния или досрочного расторжения обязуется принимать все необходимые меры по сохра­нению конфиденциальности ноу-хау, не передавать третьим лицам (или передавать с ус­ловием соблюдения конфиденциальности) любые материалы или их копии, полученные от обладателя. После окончания срока действия или досрочного расторжения договора покупатель обязуется вернуть обладателю все полученные от него материалы и докумен­ты, включая их копии. В аналогичном порядке допускается передача ноу-хау покупателем своим филиалам, представительствам или другим организациям с предварительным пись­менным уведомлением обладателя. Со своей стороны, обладатель также обязан принимать все необходимые меры к обеспечению конфиденциального характера ноу-хау в течение срока действия договора или до его досрочного расторжения.

Покупатель один раз в отчетный период (квартал, год) обязуется направлять обла­дателю выписки их бухгалтерских книг с информацией об объемах производства и ценах на продукцию, выпускаемую покупателем, его филиалами и представительствами с ис­пользованием ноу-хау по договору с обладателем и всем другим договорам с третьими лицами, включая дочерние организации. Обладатель вправе один раз в квартал знако­миться (лично или через представителя) с бухгалтерской отчетностью покупателя в целях проверки регулярности и обоснованности отчетности в части, касающейся использования переданного ноу-хау. По соглашению стороны могут возложить обязанность по уплате налогов с платежей по договору на обладателя или на покупателя (за счет обладателя).

Обладатель и покупатель в течение срока действия договора обязуются информи­ровать друг друга об усовершенствованиях ноу-хау и передавать их друг другу (по жела­нию партнера) с соблюдением конфиденциальности и за отдельное вознаграждение, уста­навливаемое соглашением сторон. Качество продукции, производимой с использованием ноу-хау, должно быть не ниже уровня качества, установленного для изделий, изготавли­ваемых с его использованием.

Досрочное изменение и расторжение договора возможно по соглашению сторон, либо по требованию одной из сторон при существенном нарушении договора другой сто­роной, либо в связи с существенным изменением обстоятельств (ст. 450—453 ГК). Это возможно, в частности, при неиспользовании или недостаточном объеме коммерческой реализации ноу-хау. Стороны вправе досрочно изменить или расторгнуть договор с со­блюдением взаимных обязательств и возмещением убытков, если подобное расторжение не обусловлено форс-мажорными обстоятельствами. О предполагаемом расторжении до­говора стороны обязуются информировать друг друга в срок, установленный договором.

Важное значение имеет ответственность сторон за нарушение договорных обяза­тельств, определяемая их соглашением.

Ответственность покупателя ноу-хау состоит в том, что за невыплату в срок пау­шального вознаграждения покупатель уплачивает обладателю договорную неустойку в определенном проценте от суммы платежа. Возможно взыскание неустойки в форме пени за каждый день просрочки платежа. По истечении установленного (например, месячного) срока обладатель может потребовать от покупателя полного возмещения убытков (с заче­том или без зачета неустойки). За неосновательный отказ от принятия ноу-хау по акту на покупателя также может быть возложена ответственность в форме одно­кратной неустойки в процентном исчислении от суммы паушального вознаграждения. До­говорные неустойки и обязательства по возмещению убытков могут быть предусмотрены также за неуплату роялти по годам использования ноу-хау.

Ответственность обладателя ноу-хау может наступить в соответствии с договором за непередачу ноу-хау в форме неустойки (пени), исчисляемой в определенном проценте от суммы паушального вознаграждения, а также возмещения убытков покупателя при просрочке свыше определенного (например, месячного) срока. При этом обладатель ноу-хау обязан вернуть покупателю паушальное вознаграждение с процентами (согласно ст. 395 ГК).

В случае недобросовестности обладателя, неидентичности содержания переданно­го ноу-хау той информации, эффект от использования которой был продемонстрирован покупателю и подтвержден двусторонним актом и (или) заключением отечественных и (или) зарубежных экспертов, обладатель обязуется вернуть паушальное вознаграждение и уплатить договорную неустойку. При этом обладатель презюмируется добросовестным (в смысле п. 3 ст. 10 ГК). Для применения к обладателю указанных санкций покупатель должен опровергнуть эту презумпцию, доказать недобросовестность обладателя, предста­вив, в частности, надлежаще заверенные бесспорные заключения экспертов того же уров­ня.

Обладатель ноу-хау и его покупатель несут взаимную ответственность за несоблю­дение обязательств по сохранению конфиденциальности передаваемой информации. От­ветственность выражается в форме возмещения убытков в полном объеме, включая ре­альный ущерб и упущенную выгоду.

98.Возмездное оказание услуг сфера применения.

По договору возмездного оказания услуг (1) исполнитель обязуется по заданию заказ­чика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги (ст. 779 ГК). Договор возмездно­го оказания услуг является консенсуальным, двусторонним и возмездным.

Сторонами данного договора (2) выступают услугодатель, именуемый исполнителем, и услугополучатель, именуемый заказчиком. В ГК не содержится каких-либо ограничений относительно субъектного состава по договору возмездного оказания услуг, поэтому не­обходимо ориентироваться на общие правила участия граждан и юридических лиц в гра­жданском обороте.

Согласно ст. 783 ГК в отношении договора возмездного оказания услуг могут при­меняться нормы об общих положениях о подряде (ст. 702—729 ГК) и о бытовом подряде (ст. 730—739 ГК), если это не противоречит особенностям, отраженным в ст. 779—782 ГК, а также специфике предмета договора возмездного оказания услуг.

Предметом договора возмездного оказания услуг (3) является либо совершение испол­нителем определенных действий (например, отправка и доставка корреспонденции, пре­доставление телефонных и других каналов при оказании услуг связи, выполнение опера­ций и различных лечебно-профилактических процедур при оказании медицинских услуг и т. д.) либо осуществление им определенной деятельности (как-то: по анализу бухгалтер­ской и иной документации юридических лиц и составлению заключений в рамках оказа­ния аудиторских услуг, по предоставлению специальных знаний и сведений при оказании соответственно консультационных, информационных услуг, а также услуг по обучению, по обеспечению проезда, проживания, питания, осуществлению экскурсий, походов и ор­ганизации иных видов отдыха при туристическом обслуживании и т. д.).

Важным условием договора возмездного оказания услуг является срок. В отноше­нии этого условия в договоре возмездного оказания услуг также могут применяться пра­вила о подряде. Согласно ст. 708 ГК в договоре возмездного оказания услуг должны ука­зываться начальный и конечный сроки оказания услуги, а по соглашению сторон могут предусматриваться также и сроки завершения отдельных видов (этапов) услуг, т. е. про­межуточные сроки. Изменение указанных в договоре возмездного оказания услуг началь­ного, конечного и промежуточных сроков оказания услуг возможно в случаях и порядке, предусмотренных договором. Исполнитель по договору возмездного оказания услуг несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков оказания услуг, если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором. При этом последствия просрочки исполнения, установленные п. 2 ст. 405 ГК, наступают при нарушении как конечного срока оказания услуги, так и иных установленных сроков.

В соответствии со ст. 779 ГК основной обязанностью исполнителя является оказа­ние по заданию заказчика услуги (услуг). В отличие от подрядчика исполнитель оказывает услуги заказчику не за свой риск. В связи с этим положения ст. 705 ГК не могут приме­няться к договору возмездного оказания услуг.

99.Договор перевозки: общая характеристика.

Договор перевозки грузов занимает в системе транспортных договоров домини­рующее положение, является как бы базовым договором, поскольку именно этот договор выполняет основные задачи, связанные с перемещением материальных ценностей способ­ствует выполнению обязательств по доставке продукции потребителю.

Договор перевозки грузов (1) определяется как соглашение между грузоотправителем и перевозчиком, по которому перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправите­лем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу (по­лучателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку установленную плату (п. 1 ст. 785 ГК).

Письменная форма договора перевозки груза предопределена обязанностью пере­возчика составить и выдать грузоотправители соответствующий документ о принятии груза к перевозке.

Договор перевозки груза является срочным договором, поскольку срок его дейст­вия определяется сроком исполнения обязательства по перевозке (ст. 792 ГК, ст. 31 ТУЖД, ст. 109 ВК). Этот срок может устанавливаться как в нормативном порядке, так и по соглашению сторон. Так, перевозчик обязан доставить принятый к воздушной перевоз­ке груз в пункт назначения в срок, определяемый федеральными авиационными правила­ми или установленными перевозчиком правилами воздушных перевозок, если иное не предусмотрено договором воздушной перевозки груза (ст. 109 ВК).

Договор перевозки грузов является возмездным, поскольку каждая из вступающих в договор сторон имеет в виду удовлетворение определенного имущественного интереса. Провозная плата за перевозку груза транспортом общего пользования определяется на ос­новании тарифов, утверждаемых в порядке, установленном транспортными уставами и кодексами.

Перевозка грузов транспортом общего пользования подразумевает, что договор пе­ревозки является публичным договором, т. е. договором, заключаемым коммерческой ор­ганизацией и устанавливающим ее обязанности по перевозке грузов каждого грузоотпра­вителя, который к ней обратится с предложением о заключении договора перевозки. При этом транспортная организация как перевозчик не может оказывать какое-либо предпоч­тение одному грузоотправителю перед другим. Более того, отказ от заключения договора перевозки при наличии реальных возможностей транспортной организации не допускает­ся (ст. 426 ГК).

Сторонами в договоре перевозки грузов (2) являются транспортное предприятие -перевозчик (железная дорога, пароходство, эксплуатант на воздушном транспорте) и гру­зоотправитель.

100.Виды договора перевозки.

По договору перевозки пассажира (1) перевозчик обязуется перевезти пассажира в пункт назначения, а в случае сдачи пассажиром багажа также доставить багаж в пункт на­значения и выдать его управомоченному на получение багажа лицу. Пассажир обязуется уплатить установленную плату за проезд, а при сдаче багажа и за провоз багажа (ст. 786 ГК, ст. 90УЖД, ст. 103ВК).

Договор перевозки пассажира — консенсуальный, а договор перевозки багажа -реальный. Письменное оформление этих договоров (2) также различно: заключение догово­ров перевозок пассажиров удостоверяется проездными документами (билетами), а сдача пассажирами багажа, грузоотправителями грузобагажа - багажными, грузобагажными квитанциями соответственно. Примерно аналогичный порядок оформления перевозок пассажиров и их багажа действует на воздушном транспорте (ст. 105 ВК). Права и обязан­ности сторон по договору перевозки пассажира достаточно подробно регламентированы законодательством. Установлены основания для одностороннего расторжения договора по инициативе как перевозчика, так и пассажира (ст. 107 и 108 ВК).

Ответственность по договору перевозки пассажира определяется ГК (ст. 795) и со­ответствующими транспортными уставами и кодексами, которые достаточно полно рег­ламентируют ответственность сторон и по договору перевозки багажа (ст. 118—120 ВК, ст. 126 и 127 ТУЖД, ст. 186 КТМ, ст. 210 УВВТ, ст. 138 УАТ). Что же касается ответст­венности за перевозку самого пассажира, за причинение вреда его жизни или здоровью, то такая ответственность определяется в соответствии с правилами гл. 59 ГК, если законом или договором воздушной перевозки пассажира не предусмотрен более высокий размер ответственности перевозчика (ст. 117 ВК). Повышение пределов ответственности воздуш­ного перевозчика, но не пассажира, допускается при достижении соглашения по этому по­воду между перевозчиком и пассажиром (ст. 123 ВК).

101.Общая характеристика договора транспортной экспедиции.

буксировать плот или судно до назначенного пункта или в течение определенного времени, или до вы­полнения определенного маневра (ст. 126УВВТ).

Сторонами в договоре буксировки (2) являются: владелец буксирующего судна (бук­сировщик) и владелец буксируемого судна, плота или иного плавающего объекта (кли­ент). В качестве иного плавающего объекта выступают плавучие краны и доки, землечер­пальные или дноуглубительные снаряды. В качестве буксировщика может выступать не только пароходство, но и речной порт или пристань, которые хотя и входят в состав паро­ходства, но являются юридическими лицами и выступают в договоре от своего имени. На внутреннем водном транспорте договор буксировки заключается в письменной форме: при предъявлении плота или судна к буксировке его владелец обязан представить паро­ходству накладную, а пароходство — выдать квитанцию (ст. 128 УВВТ). Что же касается договора морской портовой буксировки, то законодательством (ч. 2 ст. 227 КТМ) допус­кается заключение договора и в устной форме. И это одно из отличий договора буксиров­ки от договора перевозки груза, который на всех видах транспорта заключается в пись­менной форме.







©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.